Какая очередность наследования в 2022 году

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какая очередность наследования в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Наследование по закону берет начало с периода семейно- родовых общин. Тогда вещи, предметы переходили семье умершего или общине, близость родства в те времена, конечно, значения не имела. Семейно-родственные отношения стали учитываться в римском праве, это выражалось в призвании к наследованию самого дальнего родственника, причем степень родства не ограничивалась. Со временем признак рода перестает быть ведущим, изменились отношения собственности и собственников, на первый план вышло индивидуальное начало. В юридической науке возникло несколько точек зрения на наследование. Г.Гроций (XVII в) говорил о наследовании по закону как о «молчаливом завещании». Это означало, что наследство после смерти владельца, переходит к тем лицам, что определены в законе, и наследодатель с этим полностью согласен. В дореволюционной России эта точка зрения поддерживалась и в соответствии со Сводом законов закреплялось призвание к наследованию по закону всех членов, имеющих кровное родство. Позже, после Октябрьской революции, понимание наследования по закону как отражения невысказанной воли наследодателя не оспаривалось.

Кто вступает в наследство в первую очередь?

Самые близкие люди: дети, родители, муж или жена. Имущество умершего делится между ними поровну.

ВНИМАНИЕ! Следует сделать одно уточнение относительно прав супругов. Существует юридическое понятие совместная собственность супругов. То есть, не все имущество наследодателя считается его личной собственностью. Половина принадлежит мужу или жене. Поэтому вначале выделяется половинная супружеская доля, а остальное делится на всех наследников первой очереди, включая супруга. То есть, на практике муж или жена получают большую часть наследства, чем дети и родители.

Однако, чтобы наследовать друг другу супруги должны иметь законно оформленные отношения.

Если на момент смерти одного из них, брак юридически расторгнут, второй супруг лишается права наследования, даже в случае фактически совместной жизни и ведения совместного хозяйства.

Исключения составляют только случаи, когда незарегистрированного супруга можно считать нетрудоспособным иждивенцем. Но «супружеская половина» при этом не выделяется, и доля будет ниже.

Родители наследуют в том случае, если не лишены родительских прав (исключением, опять же, может быть нахождение нетрудоспособного горе-родителя на иждивении умершего). Приемные родители по закону равны кровным.

Дети обладают равными правами на наследство родителя. Неважно рождены они в актуальном браке, в прошлом браке, вне брака.

Даже если в свое время наследодателя лишили родительских прав на одного из детей, последний все равно имеет право наследовать, наравне с остальными.

Если дети наследодателя умерли раньше, чем он сам, право наследование переходит к их детям (внукам умершего) посредством права представления.

Развитие института наследования по закону

Замечание 2

Правоведы рассматривали этот институт как «наследование без завещания», когда при недостающем волеизъявлении наследодателя, закон восполняет эту функцию и исходит из предполагаемой вероятной воли наследодателя. К наследованию призывались те родственники, которых бы сам наследодатель по причине привязанности, семейной близости, родственной связи, наделил бы наследством, если бы составлял завещание.

Рассуждая таким образом, законодатель обеспечивал переход наследства по закону к родственникам до третьей степени родства в прямой нисходящей линии: дети, внуки, правнуки; прямой восходящей линии в 1918-1923 гг. и с 1945 г. – родители, в 1918-1923 гг. и с 1964 г. – дедушка и бабушка, с 2001 г. – прадедушка и прабабушка; первой боковой линии в 1918-1923 гг. и с 1945 года – братья и сестры, с 2001 г.- племянники и племянницы; четвертой степенью – во второй боковой линии с 2001 г.- дяди и тети, двоюродные братья и сестры.

Если указанные наследники отсутствовали, имущество считалось выморочным и переходило к государству.

Другая точка зрения состояла в том, что восполняя предполагаемую волю наследодателя, закон имел противоречивые стороны. Например, завещание не было составлено именно по причине отсутствия родственной и семейной привязанности у наследодателя. Значит закон защищал родственников от «злой воли наследодателя». Сторонники этой точки зрения предлагали на первое место ставить не волю наследодателя, а обстоятельства, которые предусмотрены законодательно: кровное родство, брак.

В советский период наследование по закону было направлено на исключение из числа законных наследников дальних родственников, государству предоставлялись широкие возможности получать наследственное имущество. Так как основу экономической системы государства составляла собственность государства, было естестественным укрепление и приумножение этой собственности. Круг законных наследников был очень небольшим, при неявке в течение полугода наступала выморочность наследства и передача имущества государству.

Замечание 3

Закон устанавливал такие правила наследования, которые отвечали сложившейся экономической структуре страны, которая была основана на государственной собственности. Привилегированное положение государства в этой структуре определяло и его положение на наследственной лестнице.

Существовал еще ряд интересных мнений по этому поводу. Одно из них заключается в том, что наследование по закону основано на социальной заинтересованности государства в распределении имущества наследодателя в том случае, если им не составлено завещание. Интерес формируется на основании экономических, семейных причин, традиций, сложившихся в обществе. Другие ученые считали, что государство при наследовании по закону исходит из наиболее типичных в нашей стране семейно-правовых связей, либо связывали постановления о наследовании по закону с интересами личности, проявляющимися, в частности в сложившихся естественных связях лиц, получающих наследство, с наследодателем. Внимание на экономический аспект обращают сторонники концепции, утверждающие, что «социальное назначение» наследования в укреплении экономического общественного строя путем обеспечения преемственности имущественных отношений. Похожая точка зрения у исследователей, считавших, что наследование по закону устанавливает порядок определения лиц, вступающих в имущественные отношения вместо умершего человека.

Сегодня более всего распространена точка зрения на институт наследование по закону как «молчаливое завещание», т.е. выражение предполагаемой воли умершего.

Замечание 4

Наследование по закону как наследование без завещания или по основаниям, предусмотренным законом, не в соответствии с завещанием (вопреки ему) восполняет не выраженную в завещании либо выраженную в нем, но не осуществимую по определенным обстоятельствам волю наследодателя.

Наследование по закону называют еще диспозитивным.

Еще одна точка зрения возникла после того, как в действие была введена третья часть ГК РФ, где сказано, что наследственные права получают родственники до пятой очереди. Обосновывать законное наследование семейной близостью и родственными связями стало затруднительно, так как семейно-родственные отношения в редких случаях выходят за пределы второй-третьей очереди. При установлении норм на первый план должны выходить интересы экономического строя общества. Расширение круга наследников имеет положительное значение и оценивается как стремление законодателя уменьшить переход имущества из частной собственности в государственную.

Все концепции интересны с научной точки зрения и ценны для понимания сути института наследования по закону, так как расставляют акценты на различных сторонах этого правового явления.

На современном этапе в законодательстве должны учитываться интересы членов семьи, особенно близких родственников, нуждающихся в особой социальной защите. Должны быть приняты во внимание семейно-родственные отношения, причем законодатель должен исходить из предположения о вероятных лицах, которых наследодатель сделал бы своими наследниками. Законодательство должно предотвратить превращение наследства в выморочное.

Актуальность темы. Право наследования известно всем современным правовым системам, и одно это обстоятельство уже свидетельствует о его значении и необходимости, продиктованной требованием обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и гражданского общества в целом. Поскольку право в целом, а наследственное в частности, неотделимо от государства, то его функции непосредственно связаны с функциями государства[1]1.

Коренные преобразования в российском государстве повлекли за собой и изменение функций наследственного права. Если в советском государстве наследственное право выполняло функцию борьбы с нетрудовыми доходами и в первую очередь обеспечивало нужды семьи умершего, то на новом этапе развития оно выступает регулятором общественных отношений, связанных с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей умершего его наследникам, тем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота.

Выполняя охранительную функцию, наследственное право устанавливает нормы, защищающие интересы не только наследодателей, наследников, но и кредиторов, потеснив семейно-обеспечительную функцию расширением свободы завещания и определением приоритетным наследования не по закону, как это было по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г., а по завещанию. Так, согласно ч. 2 ст. 1111 Гражданского кодекса РФ[2]2 (ГК РФ) «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом».

Отмечая положительные функции наследственного права в регулировании гражданско-правовых отношений, нельзя не отметить и негативные моменты наследования. Как правило, негативные моменты проявляются в тяжбах и спорах между наследниками после открытия наследства, которые переходят в затяжной характер, способствуют разобщению семейных и родственных связей, близкие друг другу люди и друзья в результате спора становятся фактически врагами.

Наследственные отношения приобретают в современном российском обществе все большее значение. Прежде всего, потому, что в связи с развитием рыночной экономики, приватизацией, перераспределением собственности у российских граждан появилось «что наследовать» — имущество. В связи с увеличением роли наследственных отношений увеличивается и роль правовых норм, эти отношения регулирующих. Четкость правового регулирования зачастую становится решающим фактором для нормального развития общественно-экономических отношений[3]3.

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства[4]4. Зародившись на почве семейного и родового строя, отмечает И.А. Покровский, — наследование на первых порах имеет характер некоторого естественного и частной волей неотменимого порядка[5]5.

Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ[6]6, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.

Правовой гарантией осуществления гражданских прав является их судебная защита. В свою очередь, повышению качества судопроизводства способствует познание процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. Анализ судебной практики по делам, связанным с наследованием, показал, что при рассмотрении таких дел у судов зачастую возникают сложности в применении норм не только материального, но и процессуального права с момента принятия пятого раздела части III Гражданского кодекса РФ от 26 ноября 2001 г.[7]7 и вступления в силу с 1 марта 2002 г.[8]8

Два основания наследования — завещание и закон — предусматриваются в абз. 1 ст. 1111 ГК РФ и составляют основу двух соответствующих фундаментальных субинститутов наследственного права[9]9.

Читайте также:  Получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке в 2022 году.

Ч. III ГК РФ детально регламентирует вопросы наследственного права, однако на практике очень часто возникают споры между наследниками.

Категория наследственных дел является одной из самых распространенных в судебной и адвокатской практике. Это связано с тем, что ГК РФ существенно расширил круг наследников, оставляя при этом государство в числе участников наследственных отношений. Вследствие этого граждане широко пользуются предоставленными им наследственными правами, прибегая в том числе и к судебной защите указанных прав[10]10.

Знание законодательства о наследовании является актуальным в настоящее время. В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию законодательства о собственности. При этом особое значение приобретает институт наследования, так как, во-первых, данный институт гражданского права в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина и, во-вторых, институт наследования необходим для обеспечения развития частной собственности. И хотя в целом наследственное право — это весьма консервативная подотрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в части третьей ГК РФ, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защите этого права.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что тема данной работы «Понятие и виды наследования» актуальна и вызывает интерес для рассмотрения.

Научная новизна результатов настоящей работы состоит в том, что в работе проведен комплексный теоретический анализ всех основных вопросов, позволяющих определить правовую природу института наследования в РФ.

Практическая значимость работы весьма велика, несмотря на достаточную степень разработанности темы в юридической литературе (Гонгало Ю.Б., Казанцева А.Е., Калугин Д.Е., Смирнов С.А., Фоков А.П. и др.), так как в работе выявляются проблемы и пробелы действующего законодательства, предлагаются способы решения данных проблем путем внесения изменений в законодательство (ГК РФ). Вопросам наследования как одному из институтов частной собственности уделялось огромное внимание во все времена. Юристы, философы, общественные деятели пытались определить природу наследования, его роль в жизни отдельного индивида, с одной стороны, и значение для всего общества — с другой.

Целью данной работы является комплексный и всесторонний анализ наследования в РФ, его понятия и видов. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе правового регулирования наследования в РФ. Предметом исследования являются понятие и виды наследования в РФ.

Достижение поставленной цели диктует постановку и решение следующих задач: 1) проанализировать общие положения о наследовании в РФ, понятие и виды наследования; 2) исследовать общие положения наследования по закону в РФ; 3) рассмотреть наследование по завещанию в РФ.

Методологическую основу исследования составляют научные методы познания: общенаучные, частнонаучные, специальные методы познания – конкретно-исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой. В ходе исследования также использованы общелогические методы познания (анализ, обобщение).

Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века нашей эры) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» — «О завещаниях», чем подчеркнул важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом[36]36.

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.

Ст. 35 Конституции РФ предоставляет каждому гражданину право распоряжаться принадлежащим ему имуществом любым не запрещенным законом способом. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только единственным способом — посредством совершения завещания.

Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК РФ является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию поставлено на первое место.

Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствуют провозглашенный и определенным образом гарантированный принцип свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны, снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе, изменение порядка ее определения, предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.[37]37

Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

Завещание — сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Завещание характеризуется определенными юридическими признаками (Приложение № 1):

1. Личный характер завещания. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя.

В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя. В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля 1987 г. № 8-76/83-16-86, не утратившими своей силы и в настоящее время, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.

2. Свобода завещания. Законодатель предусмотрел свободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое свое имущество назначенным им лицам (с соблюдением правил об обязательной наследственной доле).

Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Основания наследования по закону

Как уже можно понять из самого названия данного института, наследование по закону происходит в случае отсутствия завещания (при этом, имеются ввиду случаи не только когда завещания не было в принципе, но и ситуации, когда завещание было признано недействительным или завещана была только часть имущества).

Выделим основные признаки, которые характеризуют наследование по закону:

  • Круг наследников формируется из кровных родственников, супруга и нетрудоспособных иждивенцев.
  • Внебрачные дети и дети рождённые в брака обладают равными наследственными правами.
  • Усыновлённые и усыновители приравниваются к кровным родственникам.
  • Наследственное имущество внутри каждой очереди делится в равных долях.

Общая информация о порядке наследования

Законодательно определено, что наследование может происходить по закону или по завещанию. При наличии зафиксированной последней воли умершего гражданина ситуация довольно проста. Имущественные права получат лица, указанные в тексте завещания. При этом не имеет значения являются ли они родственниками завещателю.

Когда наследование происходит по закону, все несколько сложнее. Тут будет действовать очередность, установленная гражданским законодательством, а также множество юридических нюансов.

Призванию к наследованию предшествует открытие наследственного дела. Это происходит в день смерти наследодателя – наследство открывается, а затем производятся действия, направленные на выявление правопреемников и имущественной массы. Датой открытия наследства будет биологическая смерть, установленная по медицинскому заключению и отраженная в свидетельстве о смерти. Если факт смерти человека устанавливается в судебном порядке, то датой открытия наследственного дела будет момент вступления в силу соответствующего решения суда.

Вступить в права наследования можно в течение полугода с момента открытия наследственного дела. Позже это сделать запрещено законодательно. Если не обратиться в нотариальную контору в установленный срок, имущество будет поделено между другими наследниками, а если их нет – станет выморочным (перейдет в собственность государства).

Из этого правила есть исключения. Если сроки принятия наследства были пропущены по уважительной причине, они могут быть восстановлены в судебном порядке. Эту причину нужно доказать документально. К примеру, предоставить справку из медицинского учреждения, где наследник, пропустивший срок, проходил длительное лечение.

Пропущенный на принятие наследства срок в случаях, предусмотренных в законе, может быть восстановлен судом по заявлению пропустившего срок наследника. При этом срок на принятие наследства может быть восстановлен, если суд признает причины пропуска уважительными и наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Статья 1155 ГК РФ не содержит конкретного перечня причин, по которым суд может продлить срок на принятие наследства, однако в судебной на практике такими причинами являются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительная командировка и т.п.).

Читайте также:  Для чего нужны нормы ГСМ и как их правильно утвердить

Как следует из п. 2 статьи 1155 ГК РФ, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. По общему правилу, при процедуре подписания документа о согласии других наследников на продление срока на принятие наследства должен присутствовать нотариус, либо подписи наследников на документах о согласии должны быть засвидетельствованы должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Вопросам принятия наследства по истечении установленного срока посвящен раздел 7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Александр Отрохов, 06.10.2018г.

Конституция – Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).

ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

ЗК – Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

НК – Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

СК – Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ.

УК – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1).

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где указано, что право наследования гарантируется. Поскольку данное положение помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.

Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания. Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Принципы наследственного права. Под принципами наследственного права как одной из относительно самостоятельных подотраслей гражданского права понимаются основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).

Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в наследство, – банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые обязательства.

2. Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.

В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.

Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни косвенно, лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.

3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.

В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию. Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники – переживший супруг, дети, родители, и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, призываются наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на типические ситуации, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель.

4. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от того, направлено ли это влияние на принятие или на отказ от принятия наследства. В случае давления волеизъявление наследника может быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными.

На чем основывается очередность призвания к наследованию

Очередность призвания к наследованию основывается в первую очередь на самом Гражданском кодексе. В нем подробно прописано, какой очереди является конкретный родственник, а также какие он права имеют на конкретное наследство.

Подтвердить и заявить свое право на наследство может любой родственник, однако, стоит все же понимать, что очередность к нему может и не подойти. Поэтому важно обращать внимание на чем вообще основывается очередность, чтобы в случае, если кому-то не досталось наследство, было четко обоснование по какой причине так произошло. Если причина не соответствует закону, то в таком случае вполне можно говорить о том, что права такого наследника нарушены и он имеет право призваться к наследованию и заявить свои права в суде.

Есть жена, но хочется других: это проблема?

Нет. Это реальность. Ограничение на полигамию, во многом, искусственно. Человек не предназначен для жизни в семье из мужа, жены и детей. Человек не предназначен для жизни в сообществе, где он оплодотворяет самок. Не предназначен он для жизни султаном, со своим гаремом. Это все плод разума, искусственные надстройки и не более того.

Предположим, жена догадывается, но сделать ничего не может. Что же делать? Самый простой способ: развестись. Или смириться. Можно обыграть это, построив свободные отношения. Правда, придётся пройти сложный путь:

  1. Добиться признания.
  2. Предложить вариант решения проблемы.
  3. Отстоять итоговый результат.

Призвание к наследованию по закону

Определения этого термина в законодательных актах нет. Но, пользуясь практическими и теоретическими выкладками, несложно определить, что призвание к наследству – это комплекс мер, нацеленных на формирования круга лиц, имеющих право претендовать на наследство и их последующее задействование в рамках дела по передаче имущества. Инициируется процесс в день гибели наследодателя.

Допускается самостоятельное призвание, когда преемник сам является в нотариальную контору и подает письменное требование о выдаче свидетельства наследования. В остальных случаях нотариус связывается с правопреемником и сообщает о причитающемся имуществе, оставшемся после гибели собственника. Выстраивается очередь, которая зависит от степени родственных связей.

Обязательные наследники – это отдельная категория граждан, в которую входят несовершеннолетние дети, рожденные в браке и вне его, но признанные по закону. Наследование предполагает выделение части ценностей родителям, если они не могут обеспечивать себя из-за преклонного возраста или болезни. К этой группе относятся и иждивенцы наследодателя, которые также призываются в обязательном порядке.

Под иждивенцами, для которых призвание актуально, нужно понимать больных людей, нуждающихся в социальной защите. К наследованию привлекаются лица, пользовавшиеся материальной поддержкой наследодателя в последний год жизни и ранее.

Отсутствие претендентов

Особенности наследования по закону подразумевают несколько возможностей приобретения материальных благ после смерти наследодателя, когда близких родственников (субъектов родственной иерархии) нет. В частности, это так называемый способ приобретения имущества по представлению.

Читайте также:  Правила любительского рыболовства 2023

Схема подразумевает, что доли в наследстве по общему правилу делятся между всеми претендентами одной очереди. То есть первоочередными получателями благ будут супруги, дети и родители. Если до приобретения наследственных прав один или несколько из участников выбыли из списка претендентов, то их место может быть занято по наследованию.

ВажноДанная процедура применима только при наличии наследников 1-3 очередей и предусматривает ограниченный спектр родственников.

А именно:

  • внуки (для первой очереди);
  • племянники (к субъектам очереди № 2);
  • двоюродные сестры и братья (на третьей ступени родственных связей).

Данная процедура нуждается в подтверждении родственных связей, а потому нужно максимально полно и качественно собрать доказательства своей точки зрения.

Круг наследников по закону изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании. В частности, действующее законодательство предусматривает восемь очередей наследников по закону. Увеличение числа наследников по закону является весьма своевременным, так как законодатель выделяет не только близких родственников в числе наследников по закону, но и дальних родственников, а также лиц, связанных отношениями свойства. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение числа наследников по закону направлено на сохранение принципа частной собственности, так как имущество наследодателя в случае его смерти переходит к его наследникам, и только в случаях, предусмотренных в законе, имущество может быть выморочным.

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующую очередность призвания наследников по закону.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142–1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с п. 1 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:

• в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

• в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

• в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В соответствии со ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, когда наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, когда таким наследником является наследник по завещанию.

В порядке наследственной трансмиссии право на принятие причитающегося наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все его наследственное имущество им завещано, если завещана была только часть наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам по закону.

Право умершего наследника на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено его наследниками (по закону или по завещанию) на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Например. Петров Николай Григорьевич умер 1 января 2007 г., завещав все имущество племяннице Гурьяновой Анастасии Александровне. Гурьянова Анастасия Александровна умерла 20 мая 2007 г., не успев принять наследство по завещанию после дяди. У нее остались два сына – Гурьянов Евгений Петрович, Гурьянов Владимир Петрович. До истечения шестимесячного срока осталось менее трех месяцев, так как Гурьянова А.А. должна была принять наследство не позднее 01 июля 2007 г. До истечения указанного срока остался 41 день. Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками Гурьяновой А.А. по закону до 20 августа 2007 г. включительно (срок для принятия наследства удлиняется до трех месяцев).

Другой пример. Лазарев Дмитрий Гурьевич умер 1 января 2007 г. Его сын Лазарев Сергей Дмитриевич умер 20 марта 2007 г.

У него осталось два сына – Лазарев Андрей Сергеевич, Лазарев Владислав Сергеевич. Все имущество Сергей Дмитриевич завещал сыну Андрею. До истечения шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно только наследник по завещанию, один из сыновей Лазарева Сергея Дмитриева Андрей, которому завещано все имущество, должен принять наследство в порядке наследственной трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия наследства в данном случае не удлиняется.

Третий пример. Федоров Константин Петрович умер 1 января 2007 г. Его сын Федоров Роман Константинович умер 20 марта 2007 г. У него осталось два сына – Федоров Артем Романович, Федоров Юрий Романович. Из принадлежащего ему имущества автомобиль Роман Константинович завещал сыну Юрию, квартиру не завещал никому. Квартиру будут наследовать оба сына по закону. До истечения шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно оба сына Романа Константиновича как наследники по закону должны принять наследство в порядке наследственной трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия наследства в данном случае не удлиняется.

Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел подать заявление о принятии наследства или совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.

Если у лица, умершего первым, других наследников, кроме наследника, который принял наследство, но умер, не оформив своих наследственных прав, не имелось, применяются следующие правила:

• наследственное имущество заводится после смерти второго умершего гражданина;

• шестимесячный срок, установленный для принятия наследства наследниками второго умершего гражданина, исчисляется с момента его смерти.

Особенность принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоит в том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник имеет право принять одновременно:

• наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя;

• наследство, открывшееся после смерти самого наследника – второго наследодателя.

При желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление наследниками умершего наследника подается по месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, – нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), т. е. два самостоятельных заявления.

Пример. Гражданин Усманов Артур Рашидович умер 10 марта 2007 г. На момент смерти проживал один в городе Москве. Его сын Усманов Урал Артурович, постоянно проживавший в городе Казани, умер 4 апреля 2007 г., не успев подать заявление о принятии наследства после смерти отца, а также не приняв наследство фактически. У Усманова Урала Артуровича имелись жена и сын. Все наследники претендуют на наследство.

В данном случае право на принятие наследства после смерти его отца Усманова Артура Рашидовича в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам по закону – жене и сыну Усманова Урала Артуровича (в равных долях каждому).

Нотариус города Москвы должен завести одно наследственное дело – после смерти Усманова Артура Рашидовича. После смерти Усманова Урала Артуровича наследственное дело в Москве не заводится. Если у него имелось какое-либо имущество, принадлежавшее непосредственно ему, наследство на это имущество будет оформляться по месту его жительства – в городе Казани.

Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, оставшегося после самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо принять оба наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, других наследников.

Наследственная трансмиссия не возникает в случае одновременной смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае наследство открывается после смерти каждого из них.

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства и при жизни не подал заявления в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ).


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *